February 28, 2019

ИНКАССО; Роль Пар.Конвенц; Патентов.изобр; ОХРАНА ТОВ.ЗНАКОВ; ОХРАНА АВТ.ПРАВ:

Инкассо как средство международных расчетов:

1) понятие и виды инкассо;

Инкассо означает банковскую расчетную операцию, при которой банк по поручению клиента принимает на себя обязательство осуществить платеж по представленным ему документам и зачислить средства на его счет в банке.

Различают чистое инкассои документарное инкассо.

Чистое инкассоозначает, что доверителем предъявляются только финансовые документы (переводные векселя, простые векселя, чеки и другие подобные документы, используемые для получения денежного платежа).

Документарное инкассоозначает, что доверитель должен предъявить в банк коммерческие и финансовые документы, или только коммерческие документы (счета-фактуры, транспортные документы, товарораспорядительные документы и другие, не являющиеся финансовыми документами). Продавцу более выгодно документарное инкассо, которое, хотя и не полностью устраняет финансовый риск, связанный с не выкупом «бумажного» пакета, но все же остается одной из достаточно надежных форм расчетов. Инкассирующий банк от имени и по поручению экспортера сохраняет фактический контроль над поставленным товаром до полного осуществления платежа импортером. Это является несомненным преимуществом инкассо перед расчетами с помощью банковского перевода. Кроме того, в случае неоплаты или неакцепта инкассирующее кредитное учреждение при наличии соответствующих инструкций от экспортера может организовать хранение, страхование и даже перепродажу товара либо ввести штрафные санкции для покупателя

2) сделка по инкассо;

Сделка осуществляется следующим образом: поставщик, покупатель, иностранный банк, российский банк. У нас есть заключение основного контракта. Произошла отгрузка (в отличие от аккредитива отгрузка идет сразу). Потом идет передача отгрузочных документов поставщиком в свой банк. Далее – передача документов и запрос платежа. Далее – акцепт этого инкассового поручения со стороны покупателя. Далее – перевод средств в иностранный банк и выписка о зачислении средств на счет поставщика. Документы передаются плательщику только в случае платежа или акцепта переводного векселя.

Инкассо представляет собой самостоятельную сделку со сложным субъектным составом (разновидность сделки поручения), которая обособлена от внешнеэкономического контракта.

Банки в инкассовой операции действуют исключительно по поручению и по инструкции, которая им дается.

Расчеты по инкассо более выгодны покупателю и менее выгодны продавцу, потому что продавец должен ждать осуществления платежа после завершения отгрузки. Но, следует сказать, что при расчетах по инкассо у сторон больше оснований для волеизъявления о том, как должны производиться расчеты.

3) Унифицированные правила по инкассо (редакция 1995 г) (Публикация МТП № 522).

Договорного регулирования данная форма расчетов не имеет. Практика проведения расчетов по инкассо была систематизирована МТП, которая издала Унифицированные правила по инкассо. Последняя редакция этого документа вступила в силу с 1 января 1996 года.

В научной юридической литературе отсутствует единодушие в понимании юридической природы данного документа. Унифицированные правила рассматриваются некоторыми авторами в качестве обычаев делового оборота. Существует и иной подход, согласно которому правила МТП представляют собой неофициальную систематизацию торговых обыкновений, приобретающих юридическое значение лишь для конкретного контракта в случае ссылки на них контрагентов. Следует отметить, что данные правила применяются ко всем инкассо, если они включены в текст инкассового поручения, и являются обязательными для всех участвующих сторон, если специально не оговорено иное и не противоречит положениям национального законодательства и (или) правилам, носящим обязательный характер.

Роль Парижской конвенции 1883 г. в охране промышленной собственности:

1) специфика объектов охраны;

Статья 1 Конвенции:

Объектами охраны промышленной собственностиявляются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

Промышленная собственность– это часть интеллектуальной собственности, предметом охраны которой являются изобретения, товарные знаки, промышленные образцы, знаки обслуживания, фирменные наименования и недобросовестная конкуренция (в той интерпретации, которую она имеет в сфере ИС).

Необходимо учитывать, в какой редакции Парижской Конвенции участвует государство.Она является фундаментальным документом. Она неоднократно пересматривалась, последний раз – в Стокгольмском акте 1967 года, СССР его подписал. Около 175 государств участвует в Парижской конвенции. Она не создала единого патента, патент на изобретение выдается каждым конкретным государством.

Главное достижение этой Конвенции состоит в том, что она установила национальный режим патентования, т.е. это означает, что тот порядок получения патента, который в государстве установлен, будет действовать как для собственных граждан, так и для иностранцев – для иностранца в РФ будут предъявляться те же самые требования, что и для российских граждан. Во-вторых, когда он уже получил патент, ему в соответствии с ним будут принадлежать такие же права на изобретение, как и российским гражданам. Именно это обстоятельство заставляет оставлять конвенцию в действии, так как это самый важный вопрос. Причем в конвенции сделана оговорка: предоставляются права, которые уже предоставлены, а также те права, которые будут предоставлены в будущем.

По смыслу Конвенции патентное изобретение включает все виды охранных документов, т.к. в различных странах они могут именоваться по-разному: патент, авторское свидетельство, сертификат и т.д. Дальше в Конвенции идет ст.3, которая предусматривает, что к гражданам государств-участников Парижского союза приравниваются граждане стран, не участвующих в Конвенции, но которые имеют на территории стран-участниц место жительства или «действительные и серьезные промышленные предприятия». А кто будет, определять серьезное предприятие или нет? Составители Конвенции хотели сказать, чтобы предприятие не было создано только для того, чтобы попасть под охранное действие Конвенции, т.е. что оно фиктивно не создается. Определять это будет то государство, на территории которого встал соответствующий вопрос.

Также, в рассматриваемом документе было зафиксировано правило о недобросовестной конкуренции (статья 5 Конвенции). Имеется в виду, что патент не должен использоваться только для того, чтобы помешать третьим лицам пользоваться данным изобретением или контролировать какой-либо продукции. Конвенция предусматривает, что если в течение трех лет держатель патента не продает соответствующий товар и не организует производство на территории, где он получил патент, то его предупреждают, и если в течение года, он не предпримет необходимых шагов по реализации патента, то его патент аннулируется.

2)правило конвенционного приоритета;

Парижская конвенция 1883 года установила правило приоритета – ст. 4-А: «Любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак в одной из стран Союза, или правопреемник этого лица пользуется для подачи заявки в других странах правом приоритета», то есть лицо, которое надлежащим образом подало заявку на получение патента в одной из стран-участниц, пользуется приоритетом на подачу заявки на получение патента во всех других странах-участницах. Поэтому мы должны вычислить обязательное условие заявки на патент – это дата подачи - это дата, с которой будет исчисляться приоритет. Если в этот срок заявка на патент не будет подана в другом государстве, то приоритет будет потерян, и патент на это изобретение сможет получить другое лицо.

Разные сроки установлены для разных объектов промышленной собственности: на изобретения и полезные модели – 1 год, на промышленные образцы и товарные знаки – 6 месяцев, и эти сроки исчисляются с момента подачи первой заявки.

В Парижской конвенции установлено правило конвенционного приоритета – если 2 заявки на одно и то же изобретение поступили одновременно, то получает патент тот, кто первым подал заявку на получение патента в свое государственное патентное ведомство.

3) правило выставочного приоритета;

Кроме того, было установлено важное правило выставочного приоритета.Чтобы изобретатели не боялись выставлять свои изобретения на выставках, лицо, которое еще не запатентовало, но выставило изобретение, имеет приоритет в патентовании этого изобретения в течение 6 месяцев с того момента, как руководство соответствующей выставки подтвердит, что оно выставило на ней это изобретение.

Выставочный приоритет действует в течение 6 месяцев, выставка должна быть международной, и о том, что я выставил там свое изобретение, выставочный комитет должен выдать документ.

Билет № 15. Патентование изобретений за границей:

1)понятие «зарубежного патентования»;

Зарубежным патентованием признаетсяполучение охранных документов за границей на конкретное изобретение. 

Основной документ, регулирующий сферу патентования - Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (действует в разных редакциях, надо учитывать, в какой именно редакции участвует гос-во). Государства -участники Парижской конвенции образуют Парижский союз об охране промышленной собственности.

Конвенция распространяется:

·     на граждан государств-участников конвенции;

·     на граждан государств, не участвующих в конвенции, но которые имеют на территории стран-участниц место жительства или «действительные и серьезные промышленные предприятия».

Конвенция не создала единого патента. Конвенцияустановила национальный режим патентования, т.е. в этом главное достижение этой Конвенции (тот порядок получения патента, который в государстве установлен, будет действовать как для собственных граждан, так и для иностранцев – для иностранца в РФ будут предъявляться те же самые требования, что и для российских граждан. Во-вторых, когда он уже получил патент, ему в соответствии с ним будут принадлежать такие же права на изобретение, как и российским гражданам).

Вопрос зарубежного патентования является одним из самых значимых для правообладателя. Поскольку конвенция не создала системы единого патента, то существует необходимость патентовать изобретение в каждом государстве, в котором мы хотели бы получить охрану изобретения. Патентование, естественно, происходит на основе национального права.

В связи с различием законов в разных государствах и со сложностью самой процедуры патентования появился институт патентных поверенных– они изучают требования к патентованию в разных государствах и оказывают содействие изобретателям в патентовании их изобретений за границей.

Еще одним универсальным соглашением в области ИС являетсяДоговор о патентной кооперации 1970 года. Чаще всего в РФ его называют Договором РСТ. Этот договор упростил процедуру патентования за границей, он установил возможность подачи международной заявки (см. пункт 3)

Существует также несколько региональных соглашений, которые призваны упростить патентование за рубежом. 

Ø Конвенция о выдаче европейских патентов от 5 октября 1973 г. (Мюнхенская конвенция или Европейская 1973 г.) 

Государства-участники Мюнхенской конвенции облегчили систему получения патента и ввели единый европейский патент на своих территориях. С целью избежать дублирования в подаче заявок была создана система, в результате которой можно было получить патент во всех или в некоторых странах-участницах конвенции. При этом правовой режим не унифицирован, продолжает использоваться национальное законодательство и поэтому объем прав патентообладателя на территории государств будет отличаться.

Ø Люксембургская конвенция, относящаяся к патентам Сообщества от 15 декабря 1975 г. (Люксембургская конвенция 1975 г.)

Эта конвенция была направлена на унификацию национального патентного регулирования, идея была в введении единого патента, который действует на территории стран-участниц ЕС. Это не очень получилось, потому что это шло через МД, поэтому это соглашение было дополненоСоглашением 1985 года о патенте Сообщества и Люксембургским соглашением 1989 года.

Ø Евразийская патентная конвенция от 9 сентября 1994 г. 

К этому договору могут присоединяться не только государства-члены СНГ, а любое государство-член ООН, которое участвует в Парижской конвенции. Конвенция содержит материальные нормы патентного права, но вместо регулирования целого ряда вопросов, составители отнесли их решение на уже существующие МД. В конвенции часто пишут, что решение того или иного вопроса осуществляется в соответствии с Парижской конвенцией 1883 года. А договор о патентной кооперации применяется в рамках Евразийской патентной системы.

2) правило приоритета при патентовании;

Парижская конвенция 1883 года установила правило приоритета – ст. 4-А: «Любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак в одной из стран Союза, или правопреемник этого лица пользуется для подачи заявки в других странах правом приоритета», то есть лицо, которое надлежащим образом подало заявку на получение патента в одной из стран-участниц, пользуется приоритетом на подачу заявки на получение патента во всех других странах-участницах. Обязательное условие заявки на патент – это дата подачи - это дата, с которой будет исчисляться приоритет. Если в этот срок заявка на патент не будет подана в другом государстве, то приоритет будет потерян, и патент на это изобретение сможет получить другое лицо.

Разные сроки установлены для разных объектов промышленной собственности: на изобретения и полезные модели – 1 год, на промышленные образцы и товарные знаки – 6 месяцев, и эти сроки исчисляются с момента подачи первой заявки.

В Парижской конвенции установлено правило конвенционного приоритета – если 2 заявки на одно и то же изобретение поступили одновременно, то получает патент тот, кто первым подал заявку на получение патента в свое государственное патентное ведомство.

Выставочный приоритет. Кроме того, было установлено важное правило выставочного приоритета.Чтобы изобретатели не боялись выставлять свои изобретения на выставках, лицо, которое еще не запатентовало, но выставило изобретение, имеет приоритет в патентовании этого изобретения в течение 6 месяцев с того момента, как руководство соответствующей выставки подтвердит, что оно выставило на ней это изобретение.

3)понятие «международной заявки» и «международного поиска».

Для раскрытия этих понятий следует обратиться к Договору о патентной кооперации от 19 июня 1970 г. (Вашингтонский договор 1970 г.)Чаще всего в РФ его называют Договором РСТ.

Этот договор облегчил зарубежное патентование посредством предоставления возможности подачи международной заявки (посредством подачи одной заявки возможно просить предоставления патента в нескольких государствах – участниках Вашингтонского договора). Еще упрощением является то, что заявку можно подать в свое национальное патентное ведомство, и более того на русском языке. Эта международная заявка, там установлена дата подачи, имеет силу правильно оформленной заявки во всех тех государствах, которые указаны. При этом патентное ведомство РФ направляет 1 экземпляр заявки в ВОИС, которая выполняет административные функции в отношении договора о патентной кооперации, а второй экземпляр использует для международного поиска. Дальнейшее оформление происходит уже в соответствии с национальными процедурами тех стран, где я хочу осуществить патентование. Международная заявка в каждом из государств выполняет функцию правильно поданной национальной заявки.

После подачи заявки осуществляется международный поиск на новизну, дается заключение, которое через ВОИС рассылается заявителю и тем странам, которые заявитель указал в заявке.По результатам рассмотрения заявки лицо получает не один патент (единый патент не создан), а по одному патенту в каждом государстве, в которое подавалась заявка.Объем прав, которые предоставляются в государствах патентообладателю, может не совпадать, так как объем прав определяется национальным законодательством каждого конкретного гос-ва.

Пользование данной процедурой предполагает обязанность уплатить международную пошлину, которая уплачивается в швейцарских франках и состоит из двух частей:1)фиксированная пошлина; 2)плата за указание – чем больше стран я указал, тем больше будет пошлина.

Международная охрана товарных знаков:

1)понятие товарного знака

Товарный знак– символ, который предназначен для идентификации товара, что этот товар произведен определенным производителем, и что он зарекомендовал себя изготовителем качественной продукции.

Функции товарного знака: выделить конкретный товар из группы ему подобных, и указывающий на производителя; информировать о кач-ве продукции; рекламная функция.

2) признаки товарного знака

Признаки товарного знака обусловлены основным его назначением - индивидуализировать товар и выделять его из массы подобных изделий, производимых другими изготовителями. Признаками товарного знака являются: 1) условное обозначение; 2) новизна; 3) различительная способность; 4) регистрация знака в установленном порядке.

В международных соглашениях в качестве родового признака товарного знака иногда используется понятие «символ». Например, в соответствии со ст. 15Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (ВТО, 1994 г.) товарным знаком может быть признан любой символ или комбинация символов, служащих для выделения товара или услуги из ряда других товаров и услуг и способных составить товарный знак.

Новизна знакахотя и означает его неповторимость, но, тем не менее, полностью не может обеспечивать выполнение им отличительной функции. Поэтому другим важнейшим признаком товарного знака является его различительная способность.

Различительный характертоварного знака заключается в способности идентифицировать товар определенного изготовителя, что позволяет потребителю распознавать этот знак, а соответственно и товар, среди других товарных знаков, используемых в отношении однородных изделий.

Обозначение может считаться товарным знаком лишь тогда, когда оно в установленном порядке зарегистрировано. Лишь с момента официального признания обозначения товарным знаком можно говорить о нем как о самостоятельном объекте правовой охраны.

3)международная регистрация товарных знаков;

В отношении товарных знаков правовое регулирование началось еще в XIXвеке, когда было заключено Мадридское соглашение о международной репрезентации знаков 1891 года. Эта конвенция, так же как и Парижская, неоднократно пересматривалась, и последний пересмотр – это Стокгольмский акт 1967 года.Эта конвенция предусматривает подачу международной заявки на регистрацию товарного знака. Согласно статье 1 Мадридского соглашения 1891 г., для обеспечения во всех других странах - участницах настоящего Соглашения охраны своих знаков, применяемых для товаров или услуг и зарегистрированных в стране происхождения, с помощью подачи заявок на указанные знаки в Международное бюро интеллектуальной собственности.Заявки подаются не напрямую, а через национальное ведомство страны происхождения.

Кроме того, мы должны помнить о том, что целый ряд положений, относящихся к охране товарных знаков, содержится и в Парижской конвенции об охране промышленной собственности 20 марта 1883 г., поэтому они будут действовать совместно. Эта Конвенция содержит ряд специальных положений об охране прав на товарные знаки. Конвенция закрепляет правила об охране общеизвестных товарных знаках без специальной регистрации. Государства-участники Конвенции взяли на себя обязательство запрещать применение товарного знака, который способен вызывать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны применяется, и является в этой стране общеизвестным, и используется для идентичных (подобных) продуктов.

Кроме того, в 1891 году в Мадриде было заключено еще 1 соглашение – Мадридское соглашение о борьбе с фальшивыми или вводящими в заблуждение данными об источнике происхождения товаров.Суть этой конвенции состоит в том, что на товары с ложными или вводящими в заблуждение данными, которые прямо или косвенно указывают на какое-либо государство, либо может быть наложен арест при ввозе, либо может быть запрещен их ввоз. В Конвенцию включен ряд унифицированных материально-правовых норм (втч правила о передаче знаков, обязанность стран союза охранять знаки обслуживания и коллективные знаки и т.д.)

В 1989 г. был принят Протокол к Мадридскому соглашению «О международной регистрации знаков». Называется Протокол к Мадридскому соглашению, а на самом деле является самостоятельным МД, а не актом, вносящим изменения в Мадридское соглашение 1891 г. Главное отличие этого протокола 1989 г. в том, что охрана, возникающая в результате международной заявки, распространяется на конкретное государство только по заявлению лица, подающего международну�� заявку. По Мадридскому соглашению – во всех странах-участниках, а здесь только по заявлению лица, подающего международную заявку.

Договор о регистрации товарных знаков от 12 июня 1973 г. Созданная этим договором система в целом сходна с мадридской системой. Регистрирующим органом является Международное бюро ВОИС.

Женевский договор о законах по товарным знакам 1994 г. (направлен на унификацию патентного законодательства государств-участников, в особенности в том, что касается подачи заявки на патент, указывает, что должно содержаться в национальном законодательстве применительно к регистрации товарных знаков) и Сингапурский договор о законах по товарным знакам 2006 г. (применяется к тем видам знаков, которые предусмотрены национальным законодательством, предусматривает выбор средств и формы передачи сообщений в том числе, сообщений в электронной форме и электронными средствами). В договоре 1994 г. РФ участвует, а в договоре 2006 г. не участвует.

Билет 17. Международная охрана авторских прав:

1)Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. 

Это самая известная конвенция в области ИС, авторского права. Она направлена на защиту прав авторов. Во-первых, страны, присоединившиеся к этой конвенции, создают так называемый Бернский союз по охране литературных и художественных произведений. Сейчас 163 государства являются участниками Бернской конвенции. Административные функции Бернского союза выполняет ВОИС.

Надо сказать, что по Бернской конвенции произведение автора, изданное в одной стране, охраняется и во всех государствах-членах союза. Поэтому автор из того государства, которое не участвует в Бернской конвенции, для получения защиты может впервые издать свое произведение на территории государства-члена союза.

Эта конвенция устанавливает очень высокий уровень охраны– произведение охраняется в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти. Никто не вправе без разрешения автора переводить произведение, издавать произведение.

В Конвенцию не раз вносились изменения. Самый известный акт о пересмотре был в 1967 г. Поэтому нужно выяснить, в какой редакции Конвенции государство участвует. Будет применяться та редакция, в которой участвуют оба государства.

Позднее были добавлены правила, касающиеся охраны кинематографических произведений и специальные правила для развивающихся стран.

2) Сфера регулирования и объекты охраны:

ü Произведение литературы;

ü Произведения искусства;

ü Книги;

ü Живопись;

ü Лекции;

ü Цитирование.

«Бернский союз».

Государства-участники этой Конвенции создают т.н. «Бернский союз». Административные функции, применительно к этому союзу выполняет Международное бюро ВОИС. В чем состоят здесь функции ВОИС?

1)   Получение информации о новых участниках МД;

2)   Доведение этой информации до сведения действующих участников, о сделанных оговорках;

3)   Другие функции, свойственные депозитарию.

Важнейшие положения Бернской конвенции. 

I)Первым важнейшим положением Бернской конвенции является положение об урегулировании признания прав. Конвенция охраняет произведения авторов – граждан государств-участников Бернского союза (всех государств, которые присоединились к Бернской конвенции), т.е. по критерию гражданства.Второй критерий – критерий места публикации. Человек может быть не гражданином государства – участника Бернского союза, т.е. его государство не присоединилось к Бернской конвенции, но если произведение впервые опубликовано на территории государства-участника Бернского союза, оно подлежит охране по Бернской конвенции.

II)Второе важнейшее положение – то, что она признала личные неимущественные права авторов– права авторства, право на имя, право на защиту произведений от искажения.

III)В Бернской конвенции был установлен перечень личных неимущественных прав, признаваемых конвенцией:

G  право на воспроизведение;

G  право на распространение;

G  право на публичное чтение;

право на исполнение драматических и музыкально-драматических произведений;

право на переработку;

право на кинематографическую переделку.

Проблема Бернской конвенции в том, что она была заключена в 1886 году, ей более 100 лет, поэтому все время речь шла о том, что нужно бы заключить новую Конвенцию (так как в фиксации и передаче ИС произошли революционные изменения: радио, кино, телевидение, интернет, компьютерные программы и т.д). Но государства сначала лишь вносили частичные изменения, что не решало проблем. Поэтому ВОИС пошла по другому пути и в 1996 году в 1 день были приняты 2 договора ВОИС (один из которых посвящен авторским правам, а другой – смежным, то есть права тех, кто доносит художественное произведение, но сам не является автором).

3) международная охрана авторских прав в Интернете:

Попытка решить некоторые вопросы использования цифровых технологий была сделана в Договоре ВОИС по авторскому праву 1996 г., а также в Директивах, принятых в рамках ЕС в области авторского права и смежных прав.

Договор ВОИС об авторском праве от 20 декабря 1996 г.

Цель договора состояла в том, чтобы поднять на новый уровень охраны произведений науки, литературы и искусства с учетом современных требований. Этому способствуют новые правила охраны авторских прав, и попытка установить баланс между интересами общества и интересами правообладателя. Важно то, что договор ВОИС является специальным соглашением, по отношению к Бернской конвенции, в статье 20 которой указано, что государства могут заключить соглашения, дополняющие и развивающие Бернскую конвенцию.

В ст. 2 установлено, что «охрана авторского права распространяется не на выражения, не на идеи, процедуры, методы действия или математические концепции как таковые». Идея, процедура, должна быть как-то выражена вовне, чтобы стать объектом охраны авторского права.

Кроме того, в Договоре ВОИС 1996 года появились новые объекты. Во-первых, компьютерные программы, базы данных, фотографии.

Какие новые права оговариваются:1)разрешается публиковать исполнение за плату; 2) разрешается исполнение по проводам.

В соответствии с Директивами ЕСгосударства - члены ЕС обязались инкорпорировать в свое национальное право содержание нескольких директив: по компьютерным программам (1991), смежным правам (1992), правам на аренду (прокат), спутниковому телевещанию и кабельной ретрансляции (1993), правовой охране баз данных (1996).